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武汉商标注册应该重视哪些顺序?

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武汉商标注册应该重视哪些顺序?

作者:湖北利浩知识产权代理有限公司 时间:2021-04-14 08:19:46

一般来说,武汉商标注册应该重视以下几个顺序:商标局审查员、申请人的代理人在申请注册商标前,应当重视对代理人提出的查询报告和意见的商标短视判断和分析。如何有效提高注册率,避免同一商标、相似商标和被异议。命名的本质是:易读易记、易市场传播、创意、意义和合法性。我们不仅要脚踏实地,还要有个性,不能触碰法律的红线。商标词通常是两个词,但如果你能用三个词,我建议用三个词,因为三个词同名的概率相对较小。

商标的标志必须设计一个好的标志应该符合什么特征?在提出注册申请前,必须进行系统的商标查询或委托商标代理人进行商标查询,以降低被拒风险,提高成功率,避免浪费时间。商标评审是以要素为基础,如中文、英文拼音、数字、数字等,在注册前对要素进行拆分,然后分别注册。因为在提交合并商标注册时,一个元素是相似的,商标整体被驳回;相反,在拆分元素注册时,一个元素是相似的,不影响其他元素注册的成功。商标注册中有一个必备的神器——“同类商品和服务表”,它包括45个类别和若干个类别。申请人应明确商标保护的范围,尽可能涵盖您的商品和服务。

例如:销售皮鞋,申请18类(皮革)和25类(服装、鞋帽)互联网信息技术企业,申请9级(计算机外围设备)和42级(计算机研究与服务)如果申请类别错误或不完整,即使是注册商标,也存在很大风险,不能受到法律保护。或者在商标注册过程中造成商标的相似性,导致商标注册失败。也有人会说,为了全面保护商标,可以申请各种保护。我很有责任告诉你,商标注册分为45类。

1000元的申请只包括一个类别的10个项目。如果同一类别的项目超过10个,则每增加一个项目将额外收取100美元。如果你想注册n个类别,你必须支付1000n的费用。这样一来,成本会很高。不要因为拒绝你的商标注册而气馁,因为这并不意味着你的商标将被判“死刑”。还有一个温馨的提醒:在收到商标局驳回申请通知后15日内,提出“驳回复审”。或许通过复审后,商标就有了“重生”的机会。

误区一、自主发明并不需要申请专利

有些人天真的认为,自主发明的成果就拥有知识产权。我们申请专利是为了得到法律的保护。有效的防止他人侵犯自己的权利,专利是一种垄断权。如果我们没有申请专利的话,你的自主发明得不到有效的保护,如果被他人盗用之后法律是很难判断的。所以我们的自主研发成果一定要申请专利,在我国商标专利都采用的在先申请原则,所以我们需要有很好的知识产权保护意识,提早申请专利,防止他人恶意侵犯。

误区二、专利申请等大规模生产之后再进行

少数人认为,专利可以在进行大规模生产之后再进行申请。那么这一想法肯定是错的。我们在研发了某项成果之后,就应该向专利局进行申请。产品还没有面向市场,等产品大规模生产之后,此时你的产品没有欢乐,处于不受法律的保护状态,如果有人一旦侵权,你就没有翻身的余地。侵权人将会以专利申请之日技术已经被公开为由进行抗辩。你打赢官司的机率就非常小,而且还会卷入一场官司中让你精力金钱都浪费掉。所以专利申请非常重要。

误区三、一项技术成果只能申请一类专利

专利申请人会偏见的认为,一项技术成果那么就只能申请一类专利呀。不过这个想法也是错误的。专利分为三类:发明专利、实用新型及外观专利。对于我们的技术发明,我们可以同时申请这几项专利。技术方案也可以同时申请实用新型和发明专利。实用新型专利批得快,可尽快获得相应保护,通常需1年左右时间;发明专利则通常需2~5年审查批准时间。

误区四、保护技术成果唯一办法就是专利申请

专利申请是保护技术成果的有效方式。但是专利申请不是唯一方法。申请人还可以通过技术秘密由技术持有人自己加以保护。专利申请是获得法律的有效保护手段,当别人侵权时可以通过法律的强制性制裁侵权人保护专利权人的利益。但是劣势就是必须将技术方案必须进行公开。而技术成果通过采用技术秘密加以保护,就不会公开技术方案,让别人无法了解到该项技术。

误区五、拥有专利证书就获得了有效的专利权

为什么拥有专利证书并不代表就拥有有效的专利权呢。原因是因为在我国实用新型以及外观设计专利都不进行实质审查,这就意味着你的专利可能跟他人的专利存在相同情况,但是你依旧可以获得该项专利。但是如果一旦有人提出无效宣告,你的专利就会被无效掉,那么你就没有拥有该项专利的专利权。所以说,拥有专利证书也不一定拥有有效的专利权。

误区六、专利产品改进不需要在申请专利

如果你之前的产品申请过专利,对于新改进的产品,不再申请专利,那么你改进过后的产品就相当于没有申请专利。所以我们在对某项发明产品做出改进之后,需要进行重新申请专利。

误区七、专利申请前不做查新检索

很多专利发明人在申请专利的时候并没有进行检索就申请专利了。这种不检索带来的弊端就是你不知道技术方案的新颖性,技术方案是否公开过。但是对于专利申请人对于信息检索以及收集信息的能力低,导致技术方案重复度高。这种对于专利申请人也是极为不利的。所以我们在申请专利之前,一定要进行检索工作,一旦发现有人申请过该专利或者在相关文献中公开过,那么我们就可以放弃申请。对此,专利申请人可以咨询,让其帮助进行检索。

误区八、对专利缺乏有效的管理

专利申请之后缺乏管理这也是国内的一种现象。但是专利对于推动企业发展是有很大帮助的。很多企业拥有很多专利,但是无专人管理,导致专利文件之间存在冲突关系,有的已无市场价值还在交纳年费。有的专利权已经遭受侵犯但企业管理者对专利特征不了解,不能及时提起诉讼,还有的则是专利文书撰写的申请质量差,不能起到应该有的保护作用。

误区九、先发表论文或成果鉴定再申请专利

有些发明人取得研究成果后急于发表文章或成果鉴定,而没有想到先申请专利保护。因为发表文章或成果鉴定不可避免地要公开技术内容,使专利申请失去新颖性而得不到保护。笔者在专利代理过程中就曾遇到过某单位的一件极具市场前景的专利申请因过早发表学术文章而不得不放弃。

误区十、技术方案交代不清楚

很多单位的发明人提交的专利申请文件非常简单,有的甚至只有几句话,技术方案完全没有交待清楚,这给专利代理人制作正式专利申请文件带来很大困难。要求发明人提供更多的技术方案时,他们会以技术保密为由回避,表明这些发明人没有把握好保密与公开的度。他们只是一味要求保密,害怕多透露一点技术信息,而恰恰忽视了公开不充分的问题。大量的案例表明,如果一件专利申请被审查员以技术方案公开不充分为由而发出审查意见通知书,则这件专利申请有98%的可能被驳回。这一点希望引起发明人的高度重视。

去年以来,知识产权法庭开展外观设计类专利案件快审模式改革,成效显著,呈现出结案率高、调撤率高、当庭宣判率高等特点。为进一步总结工作经验,巩固改革成果,知识产权法庭近日发布19个典型案例,有针对性地选取了包括了外观设计专利纠纷的侵权认定、举证责任、合法来源抗辩是否成立、现有设计抗辩是否成立、电子数据证据采信、损害赔偿等6类典型问题,积极探索外观设计专利快审示范判决机制。

通过确立快审案件示范判决机制,知识产权法庭积极引导当事人依法有效维权,合理预判诉讼成果,进一步提高此类型案件的调解效率,促进外观设计专利纠纷妥善快速化解,解决知产案件审判周期长难题。同时,也为接下来同类型的外观设计侵权(东方法律网提供)案件审理统一了裁判标准和示范处理,引导当事人合理维权,切实提升了知产审判司法效能。

商标圆圈R和TM你了解吗?各位创业中的伙伴们,不知你们注意到没有,市面上有些商标右上角有个TM的标识,而另外一些商标右上角的标识是R。那么商标圆圈R和TM你了解吗??今天商标注册公司就带领大家来了解下商标圆圈R和TM。首先,这个TM和R之间有什么区别和联系呢?先来聊聊TM,它是TradeMark的缩写,包含了已经通过商标局审核的注册商标R和未经商标局核准注册的未注册商标。由于大陆的现行商标法及其实施条例中,对于TM没有作出明确规定,即在大陆使用TM仅仅表示这是一个商标(可能是注册商标,也可能是未注册商标)。说直白点,就是TM谁都能用,它不能对商标起到保护作用。再来看R,圆圈R是“注册商标”的标记,代表了这个商标已经通过国家商标局的审核,它受法律保护。

注册商标R属于注册人或者注册企业所有,任何个人或企业未经注册商标所有权人许可或授权,均不可自行使用,否则就是商标侵权,将承担法律责任。总结:TM是商标符号的意思,右上角标注了TM的文字、图形或符号是商标,但不一定已经通过注册(未经注册商标只有达到一定知名度才受法律保护,这里就不赘述了,有兴趣的人可以看看商标法第58条)。而商标圆圈R具有排他性、独占性、唯一性的特点,是已经通过商标局审核,受法律保护的“注册商标”。商标圆圈R和TM你了解吗?看完上述内容之后,小伙伴们觉得自己的知识储备瞬间增加了有木有,感觉打怪更有自信了呢。商标注册建议商标注册要尽早,早日拿到R标也就能受到法律的保护了。

商标设计要简洁明了,充满美感,准确表达企业内涵,具有适用性和可扩展性,既要具有时代性,又要经久耐用。符合这些特点的商标也有自己的特点,注册成功率会比较大。我们能成功申请商标注册吗?无论是个人申请还是代理,商标注册都不能保证100%注册。商标查询的盲期以商标局的数据录入时间为准,盲期约为3个月。如果在盲区,即使有人和你申请相同的商标,也找不到。我们无法避免盲目期。